專家傳真-從獨角獸到過街鼠?─淺談虛擬貨幣平臺的適用性問題

按銀行法第29條第1項規定:「除法律另有規定者外,非銀行不得經營收受存款、受託經理信託資金、公衆財產或辦理國內外匯兌業務。」、第29條之1規定:「以借款、收受投資、使加入爲股東或其他名義,向多數人或不特定人收受款項或吸收資金,而約定或給付與本金顯不相當之紅利、利息、股息或其他報酬者,以收受存款論。」、第125條第1項規定:「違反第29條第1項規定者,處3年以上10年以下有期徒刑,得併科新臺幣1千萬元以上2億元以下罰金。其因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣1億元以上者,處7年以上有期徒刑,得併科新臺幣2千5百萬元以上5億元以下罰金。」

換言之,平臺業者向多數人或不特定之人收受款項或吸收資金,而約定或給付與本金顯不相當之紅利、利息、股息或其他報酬者,即可能被認定是收受存款的行爲,而若該平臺業者並非銀行或經法律特別授權者,自然就有受到銀行法第125條第1項處罰之可能。

過往,或許有業者認爲「虛擬貨幣」不是「法定貨幣」,不應該是銀行法所稱的「款項」或「資金」,而認爲虛擬貨幣業務不會有銀行法的適用,但如果我們仔細看銀行法第125條於民國108年4月17日之修正理由特別說明略以:「一、近年來,違法吸金案件層出不窮,犯罪手法亦推陳出新,例如透過民間互助會違法吸金,訴求高額獲利,或者控股公司以顧問費、老鼠會拉下線,虛擬遊戲代幣、虛擬貨幣『霹克幣』、『暗黑幣』等,或以高利息(龐氏騙局)與辦講座爲名,或者以保本保息、保證獲利、投資穩賺不賠等話術,推銷受益契約,吸金規模動輒數十億,對於受害人損失慘重……。」等語。

顯見立法者在當時就認爲,違法吸金案件,以訴求高額獲利,或以虛擬遊戲代幣、虛擬貨幣等,推銷受益契約,隨吸金規模愈大,影響社會金融秩序就愈大,故均爲該條所欲規範處罰對象。因此,銀行法所稱收受「款項」或吸收「資金」,或約定「返還本金或給付相當或高於本金」,該款項、資金、本金流動、付還,並不必以實體現金幣別直接交付方式爲必要,以虛擬遊戲代幣、虛擬貨幣等代之亦可成立 。

綜上,法律條文的用語艱澀、窒礙或許難以避免,甚至有時必須參考立法理由、主管機關解釋才能一窺全貌,但建議事業經營者還是要詳細理解,以免因誤解法令而受罰。